Основное значение квалификации по объекту преступления определяется. Вопрос

Объект преступления. Первым внешним признаком состава преступления является объект преступления - то, на что посягает преступник, то, что охраняется уголовным законом и чему причиняется или может быть причинен вред. В уголовном праве принята трехчленная классификация объекта преступления: общий, родовой, непосредственный, предложенная еще в 1938 г., которая в последующем была дополнена еще видовым объектом преступления как промежуточным между родовым и непосредственным объектом преступного посягательства.

Определение общего объекта преступления в процессе уголовно-правовой квалификации направлено на выяснение, к какой группе правонарушений относится рассматриваемое противоправное деяние (ст. 2 УК РК). Установление родового объекта преступления позволяет выделить одну из глав Особенной части УК, в которой содержится соответствующая деянию статья. Установление непосредственного объекта преступления позволяет определить конкретную статью соответствующей главы Особенной части УК. Непосредственный объект преступного посягательства может быть, в свою очередь основным или дополнительным.

Определение предмета посягательства также необходимо для квалификации и разграничения одного преступления от другого. Наличие или отсутствие предмета посягательства позволяет определить стадию совершения преступления, например при краже - момент завладения имуществом, что также влияет на определение вида и размера наказания.

Объективная сторона преступления. Вторым внешним признаком состава преступления является объективная сторона преступления, которая включает в себя:

общественно опасное действие (бездействие);

общественно опасное последствие;

причинную связь между действием (бездействием) и наступившим последствием;

место, время, обстановку, способ и средства совершения преступления. Первые три являются обязательными признаками, остальные - факультативными (дополнительными).

Квалификация содеянного по объективной стороне начинается с установления наличия факта уголовно-наказуемого деяния и его последствия - негативного, вредного результата. Данные действия при квалификации весьма разнообразны в связи с разнообразием диспозиций уголовного закона:

если в диспозиции названы виды поведения субъекта (т.е. перечень), то при квалификации необходимо не выходить за пределы данного законодателем перечня;

если в диспозиции указаны вредные последствия, то необходимо установить виды общественно опасного поведения лица, которые привели к этим последствиям;

следует установить, не было ли в деянии лица обстоятельств, исключающих преступление в данной ситуации;

если диспозиция бланкетная, необходимо установить, что именно нарушено, то есть характер правонарушения;

если диспозиция характеризует деяние как бездействие, то необходимо установить правовую обязанность лица действовать в данной ситуации (т.е. прямое указание соответствующего нормативного поведению и т.д.

Последствия определяются по их характеру (видам ущерба) и размеру. При этом необходимо иметь в виду, что в сложных составах преступлений видов ущерба может быть два и более. Последствия могут быть указаны законодателем в диспозиции в трех вариантах:

указаны конкретно (например, смерть человека);

определен только размер (например, тяжкие последствия, существенный вред или значительный ущерб);

совмещение первых двух вариантов.

Поэтому при квалификации деяния необходимо точно установить (во втором и в третьем случаях), что в указанных последствиях является признаком объективной стороны преступления.

Анализ причинной связи осуществляется по принципу объективно-субъективной необходимости. При этом учитываются условные разновидности причинной связи ("короткая", "отдаленная", "прямая", "многоступенчатая" и др.), в которых устанавливается обязательный ее признак - наличность (по месту, времени и т.д.) и характер - виновность субъекта.

При квалификации преступлений по основным признакам объективной стороны необходимо учитывать, что последствия и соответственно наличие причинной связи между деянием и последствиями анализируются только по преступлениям с материальным составом: по преступлениям с формальным составом анализируется только само деяние. Это же относится и к факультативным признакам объективной стороны. Если они указаны законодателем в нормах уголовного закона, то правильная квалификация невозможна без их анализа, а если не указаны, то анализ их производится в случаях, когда они имеют существенное значение для правильного разрешения уголовного дела.

Объект преступления как элемент состава преступления имеет многоплановое уголовно-правовое значение. Прежде всего, объектом преступления определяется социальная, классово-политическая сущность и общественная опасность деяния. Особенности и свойства объекта преступления позволяют наиболее полно раскрыть социально-политическое содержание преступления, его юридические признаки. Только точное знание объекта посягательства делает возможной правильную юридическую оценку преступных действий и борьбы с ними.

По объекту посягательства во многих случаях можно отграничить преступление от действия, не являющегося преступлением, так как уголовный закон охраняет не все, а только наиболее важные, основные общественные отношения. нарушение общественных отношений, не охраняемых уголовным законом, не образует состава преступления.

Большое значение имеет объект посягательства и для разграничения сходных преступлений при квалификации деяния. Если неизвестно, какое общественное отношение было объектом посягательства, то не известно и о каком преступлении идет речь. Без уяснения того объекта, на который было направлено преступное деяние, не может быть выяснено социальная сущность этого преступления, его общественная опасность и не может быть дана ему правильная юридическая оценка. Так, например, приговором Красноармейского районного суда от 20 марта 2009 г. осуждены С. и Н. по ч.4 ст.158 и ч. п. б ч. 2 ст. 215 3 УК РФ за тайное хищение чужого имущество и повреждение магистральных нефтепродуктопроводов. При схожести других признаков данных преступлений осужденные посягали на разные объекты, что и обусловило указанную квалификацию содеянного.

В то же время возможны случаи посягательства на два объекта и квалификация деяния по одной норме уголовного закона. Например, при умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Так по делу, рассмотренному в Красноармейском районном суде 02.02.2009 осужденный ч. 4 ст.111 УК РФ М. умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший его смерть.

Свойства объекта посягательства позволяет уяснить содержание и признаки других элементов состава преступления. Способы посягательства наличность, например, отличается от посягательства на собственность. И это различие объясняется в первую очередь особенностями объекта посягательства, которые в большинстве случаев предопределяют всю юридическую структуру преступления способы его совершения, применяемые при этом орудия и другие признаки его состава. Свойства объекта и предмета преступления показывают, какие способы посягательства на них наиболее опасны, а какие опасности не представляют. Объект посягательства обуславливает не только возникновение уголовно-правового запрета, но и его юридическую структуру, пределы и объем, круг запрещаемых действий, а также объективные и субъективные признаки состава преступления.

Объект преступления имеет решающее значение для определения материального понятия преступления. Без указания на те общественные отношения, которые поставлены уголовным законом под охрану, не может быть дано такое определение. С позиции объекта посягательства, с точки зрения социальной направленности преступление можно определить как предусмотренное уголовным законом общественно опасное изменение общественных отношений.

Строго выдержанная система уголовного законодательства наиболее полно охватывает все те общественные отношения, которые нуждаются в уголовно-правовой охране, и исключая дублирование уголовно-правовых норм.

В зависимости от социальной сущности преступления и законодательной конституции конкретного состава преступления роль объекта преступления его признаков в квалификации деяния бывает различной. Для преступлений, различающихся только по объекту, она более значительна чем для преступлений, объекты которых лишь частично совпадают. Однако не зависимо от этого во избежание ошибки в квалификации деяния необходимо использовать и признаки объекта.

Таким образом, из изложенного следует, что для правильной квалификации преступления объект преступления играет немаловажную роль. Непринятие во внимание специфики объекта посягательства, неправильное его установление приводят на практике к судебным ошибкам.

Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие Корнеева Анна Владимировна

§ 2. Квалификация по признакам объективной стороны преступления

§ 2. Квалификация по признакам объективной стороны преступления

Объективная сторона преступления представляет собой внешнее проявление преступного поведения, «процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые уголовным законом интересы, рассматриваемые с его внешней стороны, сточки зрения последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата».

«Объективная сторона преступления - это «сердцевина» преступного деяния. Именно во внешней стороне преступлений в первую очередь объективизируется общественная опасность деяния. Характеристика объективной стороны преступления в уголовном законе отражает состояние (направленность) и «объем» уголовной репрессии в стране».

Роль признаков объективной стороны преступления в квалификации преступлений исключительно велика, поскольку именно признаки объективной стороны с наибольшей полнотой обрисовываются законодателем в диспозициях статей Уголовного кодекса и поэтому способствуют выявлению других признаков состава преступления, а также являются наиболее значимым критерием отграничения преступлений друг от друга и, как следствие, их правильной квалификации.

Обязательным признаком объективной стороны преступления является деяние , которое может быть выражено в форме действия или бездействия. Технико-юридические приемы описания деяния в уголовном законе являются различными, что оказывает влияние на квалификацию преступлений.

Перечень и характер общественно опасных действий (бездействия) может быть исчерпывающим образом описан в диспозиции статьи Особенной части УК, так как это имеет место, например, в ст. 126, 139, 222, 228 УК и др. Такой способ законодательного оформления диспозиций существенно ограничивает пределы судейского усмотрения при осуществлении уголовно-правовой квалификации преступления, поскольку точное применение условного закона исключает возможность расширительного толкования перечней видов общественно-опасного поведения. Содеянное квалифицируется по статье, предусматривающей тот характер поведения, которым совершено установленное посягательство.

Диспозиция может не содержать описания деяния, а указывать лишь на общественно опасный результат - например, ст. 105, 111, 112, 115 УК. Виды общественно опасного поведения в этих случаях конкретизируются в следственной и судебной практике, теории уголовного права. Правоприменитель должен определить, какими вообще деяниями можно причинить подобные последствия, может ли это быть действие или бездействие. Способ совершения преступления при таком законодательном описании признаков объективной стороны на квалификацию влияния не оказывает, за исключением случаев, когда ему придается значение квалифицирующего признака. Так, убийство можно совершить путем выстрела, удара ножом, удушения, утопления и другими способами, что не оказывает влияния на квалификацию. Главное - преступный результат, причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако убийство, совершенное, например, путем сжигания заживо, должно быть оценено правоприменителем как совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК). Такому способу законодатель придает значение обстоятельства, увеличивающего степень общественной опасности содеянного.

В ряде случаев описание деяния производится с использованием бланкетных диспозиций, например, в ст. 143, 171, 216, 236 УК и др. Об особенностях квалификации с использованием переменных признаков, зафиксированных с использованием бланкетных диспозиций, см. § 1 гл. 2 работы.

В ссылочных диспозициях деяние не описывается, а делается отсылка на другую часть той же статьи или другую статью Особенной части УК, в которых описывается деяние, например, ч. 2, 3 ст. 127, ч. 2, 3 ст. 186, ч. 1 ст. 165 УК. Действие в уголовно-правовом смысле - это не только телодвижение человека, но и использование виновным определенных технических средств, производственных процессов, свойств предметов внешнего мира, действий других людей.

При квалификации преступления необходимо установить, можно ли его совершить путем действия и бездействия, или только действием, или только бездействием. В некоторых случаях ответ на этот вопрос дают законодательные формулировки. Так, неоказание помощи больному (ст. 124 УК) совершается путем бездействия. Кража (ст. 158 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК) совершаются только путем действия. В других случаях ответ на вопрос о форме деяния дают изучение следственной и судебной практики, специальной литературы, жизненный и профессиональный опыт. Так, форма деяния при убийстве не указана, однако общепризнано, Что оно может быть совершено как путем действия, так и путем бездействия. Бездействие - это несовершение тех действий, которые виновное лицо было обязано и имело возможность совершить в данных конкретных условиях. Обязанность совершить действие является объективным критерием уголовной ответственности за бездействие. Уголовная ответственность за неисполнение этой обязанности должна быть зафиксирована в уголовном законе, т. е. бездействие, так же как и действие, должно обладать признаком уголовной противоправности.

Источники возникновения обязанности действовать различны:

1. Это может быть закон (например, обязанность выплачивать средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей, злостное неисполнение которой наказывается согласно ст. 157 УК, закреплена в Семейном кодексе РФ);

2. Иной нормативный правовой акт (например, лицо, причастное к дорожно-транспортному происшествию, в соответствии с п. 2.5 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090, обязано оказать помощь пострадавшим. В случае неисполнения этой обязанности возможна ответственность по ст. 125 УК);

3. Обязательства, принятые на себя лицом на основании договора (например, лицо, вызвавшееся присматривать за ребенком и небрежно относящееся к своей обязанности, в случае гибели ребенка в результате этой небрежности будет отвечать по ст. 125 УК); приобретения определенной профессии (например, неисполнение врачом своей профессиональной обязанности оказывать помощь больному, квалифицируется по ст. 124 УК);

4. Предшествующее поведение лица, ставящее законные интересы других лиц в реальную опасность (например, лицо, поставившее потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние и затем оставившее его без помощи, несет ответственность по ст. 123 УК). В то же время лицо, умышленно причинившее потерпевшему тяжкий вред здоровью, не может нести ответственность за оставление потерпевшего в опасности. Так, суд первой инстанции квалифицировал действия Жгилсва и Щебенькова, которые вечером 12 февраля 2000 г. из хулиганских побуждений избили потерпевшего Н. с причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, после чего оставили потерпевшего без помощи лежащим на земле, по п. «а», «в» ч. 3 ст. 111 УК и ст. 125 УК. Суд кассационной инстанции отменил приговор в отношении Жгилева и Щебенькова в части, касающейся их осуждения по ст. 125 УК, и уголовное дело в этой части прекратил, мотивировав свое решение тем, что ответственность за оставление потерпевшего в опасности наступает только в случаях, прямо предусмотренных в ст. 125 УК.

Субъективный критерий бездействия состоит в реальной возможности определенного лица с учетом его субъективных свойств (физическая сила, знания, опыт, быстрота реакции и пр.) совершить конкретные действия в условиях конкретной обстановки. Отсутствие реальной возможности у определенного лица совершить требуемое действие исключает субъективный критерий бездействия и, следовательно, возможность привлечения к уголовной ответственности.

Теория уголовного права различает понятия так называемого чистого и смешанного бездействия. Чистое бездействие состоит в полном неисполнении лицом возложенной на него обязанности. Так, например, в ст. 124 УК неоказание помощи больному - это чистое бездействие. Смешанное бездействие бывает двоякого рода. Во-первых, им может являться лишь частичное выполнение лицом возложенных на него функций. Так, использование законодателем в ст. 293 УК при характеристике халатности формулировки «ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей» является характеристикой смешанного бездействия. Вторым случаем совершения преступлений с использованием смешанного бездействия является ситуация, когда лицо для уклонения от возложенной на него обязанности предпринимает какие-то действия. Например, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК) - преступление, совершаемое путем бездействия, так как лицо не выполняет обязанностей военной службы. При этом для уклонения от этих обязанностей он совершает действия (симулирует болезнь, совершает членовредительство или другие действия). Для квалификации содеянного может иметь значение не только уяснение вопроса о том, путем действия или бездействия может быть совершено преступление, но также и вид бездействия. Так, в зависимости от характера поведения врача по оказанию помощи больному, приведшему, например, к смерти пациента, квалификация может быть различна. Так, если врач не явился по вызову к пациенту или явился, но не оказал должной помощи, что привело к смерти больного, квалификация необходима по ч. 2 ст. 124 УК. Если же врач не изучил должным образом состояния пациента и применил для его лечения средства и методы, непригодные в данной конкретной ситуации, что привело к смерти больного, возможна квалификация по ч. 2 ст. 109 УК.

Большое значение для уголовно-правовой квалификации содеянного имеет установление определенных вредных последствий. Последствия преступления - это такие изменения во внешнем мире, которые указаны в уголовном законе в качестве признака преступления. Последствия в уголовном праве обладают рядом особенностей. Во-первых, последствия - это ущерб, вред объекту, охраняемому уголовным законом, который является результатом общественно опасного, противоправного поведения субъекта преступления. Во-вторых, уголовно-правовое значение имеют не все изменения, произошедшие во внешнем мире в результате совершаемого преступления, а лишь последствия в строго определенном количественном и качественном выражении, в том выражении, которое зафиксировало в уголовном законе в качестве признака преступления. Так, если в случае нарушения лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения наступил легкий или средней тяжести вред здоровью потерпевшего, квалификация по ст. 264 УК исключается, так как в ч. 1 этой статьи в качестве последствия указывается лишь на причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Можно выделить несколько типов законодательного определения последствий:

1. Уголовный закон указывает и конкретизирует характер и тяжесть последствий достаточно определенно (например, ст. 105, 111, 112, 124 УК и др.). При этом в отдельных случаях может быть определен минимальный ущерб, который необходим для квалификации по той или иной статье или части статьи Уголовного кодекса. Часто это делается в примечании, например, к ст. 158, 169, 174, 178 УК и др. Так, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК крупным размером в статьях главы о преступлениях против собственности является 250 тысяч рублей, а особо крупным - 1 миллион рублей.

2. В законе нередко используется определение вредных последствий при помощи понятий и терминов, употребляемых в различных областях естественных наук, медицине, технике и т. п. В таких случаях для выяснения характера последствий необходимо обращаться к нормативным актам других отраслей права, в которых содержится разъяснение этих понятий и терминов. Например, установление тяжести вреда здоровью требует для своего определения специальных судебно-медицинских познаний.

3. Нередко уголовный закон использует для определения последствий оценочные понятия, такие как, например, тяжкие последствия, крупный ущерб, существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ст. 171, 172, 285, 215 1 УК и др.). Оценочное определение законодателем последствий дает возможность правоприменителю при применении этих норм в полной мере учесть конкретные обстоятельства уголовного дела при квалификации преступлений. Например, для квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК по признаку причинения потерпевшему значительного ущерба требуется тщательное выяснение имущественного положения потерпевшего.

Так, Президиум Липецкого областного суда по протесту Заместителя Председателя Верховного Суда РФ приговор и кассационное определение в отношении Нарижнего отменил, а уголовное дело по обвинению его в самоуправстве по ч. 1 ст. 330 УК прекратил за отсутствием состава преступления, поскольку, как это следует из показаний свидетелей, существенного вреда его действиями причинено не было.

4. В уголовном законе возможно альтернативное указание ряда последствий в диспозиции статьи. Например, в ст. 216 УК указано в качестве последствий альтернативно «крупный ущерб», «тяжкий вред здоровью» или «иные тяжкие последствий». Для квалификации подобных составов достаточно наступления хотя бы одного из указанных последствий. Но квалификация не меняется, если наступили все указанные в диспозиции последствия. Таким образом, количество наступивших последствий на квалификацию не влияет, а лишь учитывается при назначении наказания.

5. Возмещено использование в законе указания лишь примерного перечня конкретных видов вредных последствий. Так, в ст. 248 УК уголовная ответственность наступает в случае причинения вреда здоровью человека, распространения эпидемий или эпизоотий или иных тяжких последствий. Подобные же формулировки содержатся в п. «б» ч. 3 ст. 131, ч. 2 ст. 167 УК и др. В этих составах законодатель имеет в виду последствия, по характеру и степени тяжести равнозначные, однопорядковые с теми, которые прямо указаны в законе (подробнее об этом см. в § I гл. 2 об оценочных признаках состава преступления).

В законе в качестве последствий в ряде случаев могут быть указаны не реально наступившие последствия, а угроза наступления вредных последствий, опасная обстановка (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 215 УК) - это так называемые «составы конкретной опасности».

С вопросом о последствиях неразрывно связано принятое в науке уголовного права деление составов по конструкции объективной стороны на материальные и формальные, которое имеет большое значение для определения при квалификации момента окончания преступления. К материальным относятся составы преступления, которые законодателем сформулированы таким образом, что момент окончания преступления связывается с наступлением указанных в уголовно-правовой норме последствий. К ним относятся, например, убийство (ст. 105 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст 111 УК), кража (ст. 158 УК), нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). К числу формальных относятся составы, сформулированные законодателем так, что момент окончания этих преступлений связывается с совершением предусмотренного уголовным законом деяния, например, клевета (ст. 129 УК), оскорбление (ст. 130 УК), получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК).

Дискуссионным является вопрос об отнесении составов конкретной опасности к числу материальных или формальных. Выяснение этого вопроса нам представляется принципиальным, так как решение многих вопросов уголовного права, в частности связанных с квалификацией преступления (например, о форме и виде вины), напрямую зависит от выяснения вопроса о конструкции состава преступления. Нам представляется правильным отнесение составов конкретной опасности к числу материальных составов, в которых последствием является реальное состояние опасности, реальная возможность причинения преступного последствия. При квалификации деяния виновного по статье, сформулированной законодателем в качестве состава конкретной опасности, должно быть установлено, что совершенные виновным деяния вызвали реальное состояние опасности. Например, для применения ч. 1 ст. 215 УК «Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики», традиционно относимого к числу составов конкретной опасности, нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики должно быть существенным, таким, которое может повлечь смерть человека и радиоактивное заражение окружающей среды. Очевидно, что даже в сфере эксплуатации объектов атомной энергетики не всякое нарушение правил безопасности может вызвать состояние опасности для жизни человека и радиоактивного заражения окружающей среды. Для квалификации необходима констатация состояния конкретной, а не абстрактной опасности именно для указанных в диспозиции статьи объектов, что и является последствием рассматриваемого поступления.

В теории уголовного права принято выделять обязательные и дополнительные последствия, имеющие неодинаковое значение для квалификации преступлений. Обязательные - это такие последствия, наличие которых обязательно для применения данной уголовно-правовой нормы, устанавливающей запрет причинения исключительно этих последствий. Дополнительные последствия описываются как в самостоятельной, так и в применяемой уголовно-правовой норме, охватывающей их причинение. Так, в ч. 1 ст. 111 УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью является обязательным последствием, в п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ причинение этих же последствий является дополнительным последствием, которое не требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ.

Причинная связь как обязательный признак объективной стороны преступления с материальным составом не имеет самостоятельного значения для квалификации и разграничения преступлений. Полагаем, она относится к числу дихотомических признаков: установление ее наличия в уголовно-правовом смысле между деянием и последствиями свидетельствует о наличии состава преступления, а ее отсутствие не позволяет квалифицировать содеянное как преступление. На квалификацию может оказать влияние лишь неправильное понимание лицом причинно-следственной зависимости между его деянием и общественно-опасными последствиями. Этот вопрос будет рассмотрен в § 3 гл. 3 «Квалификация по признакам субъективной стороны преступления».

Такие факультативные признаки объективной стороны состава преступления, как место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления сравнительно редко используются законодателем в диспозициях статей Особенной части УК в качестве признаков, образующих основной состав преступления, т. е. являются конструктивными признаками состава преступления. Так, место - континентальный шельф - указано в ч. 1 ст. 253 УК. На место совершения преступления обращено внимание также в ст. 253 % 256, 258 УК. В ст. 334, 336 УК наказуемым является совершение преступления во время исполнения обязанностей военной службы. Часть 1 ст. 195 УК применяется, если деяние совершено в обстановке банкротства или предвидения банкротства.

Наиболее часто из числа названных факультативных признаков в качестве конструктивного выступает способ совершения преступления, что, например, имеет место в статьях о хищениях (ст. 158–162 УК) и является решающим признаком для разграничения этих преступлений. Чаще место, время, способ, обстановка, орудие и средство совершения преступления предусматриваются в уголовном законе в качестве квалифицирующих признаков преступления. Так, в ч. 2 ст. 162 УК предусмотрена ответственность за совершение разбоя с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК - за убийство, совершенное общеопасным способом.

Если место, время, способ, обстановка и другие обстоятельства совершения преступления не указаны ни в качестве конструктивных, ни в качестве квалифицирующих признаков состава преступления, они тем не менее должны быть выявлены, так как их установление означает установление события преступления, они подлежат доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, а также могут способствовать разграничению преступлений. Так, одним из признаков, способствующих разграничению незаконного лишения свободы, похищения человека и захвата заложников, является обстановка, в которой совершаются эти преступления. При похищении человека и лишении свободы виновный стремится избежать огласки. Заинтересованные лица (например, родственники похищенного при желании получить выкуп) уведомляются о совершенном Деянии лишь в силу необходимости. При захвате заложников виновный стремится придать свои действия огласке, чтобы использовать их в качестве рычага давления на адресата своих требований.

Используя приведенные характеристики признаков объективной стороны состава преступления, можно сформулировать некоторые правила квалификации преступлений по признакам объективной стороны:

1. Если перечень и характер действий (бездействия), которыми может быть совершено преступление, точно описан в законе, при квалификации преступлений должно быть установлено тождество между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, зафиксированными в диспозиции статьи УК.

2. Если характеристика объективной стороны состава преступления не содержит описания деяния, а лишь указывает на общественно опасный результат, способ совершения преступления может быть любым, за исключением случаев, когда он указан в квалифицированном составе в качестве признака, повышающего степень общественной опасности содеянного. Например, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК). Иные, помимо указанных в ч. % способы уничтожения иди повреждения имущества должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 167 УК.

3. Если в диспозиции статьи Особенной части УК указано несколько альтернативных действий или несколько общественно-опасных последствий, то для квалификации посягательства по этой статье или части статьи УК достаточно совершения одного из указанных действий или наступления одного из указанных последствий. Например, ч. 1 ст. 222 УК предусматривает альтернативно такие действия, как приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а ч. 1 ст. 267 УК в качестве последствий предусматривает причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба. Наступление любого из этих последствий свидетельствуете наличии состава преступления.

4. Если в умышленном преступлении с материальной конструкцией состава отсутствует обязательное последствие, это исключает квалификацию содеянного как оконченного преступления. Деяние может быть квалифицировано как покушение на совершение этого преступления. Например, если лицо намеревалось причинить смерть, а причинило лишь тяжкий вред здоровью, содеянное подлежит квалификации как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).

5. Отсутствие дополнительного последствия, указанного в диспозиции статьи Особенной части УК, не является свидетельством незавершенности преступления, если оно не охватывалось намерением виновного, а требует квалификации по той части статьи Особенной части УК, которая предусматривает ответственность за причинение вреда без такого дополнительного последствия.

Наступление дополнительного последствия, описанного в статье Особенной части УК, не требует квалификации по совокупности статей. Так, в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего в процессе разбойного нападения, необходима квалификация по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК. В случае отсутствия у виновного желания причинить такой вред при ненаступлении такого вреда здоровью и отсутствии иных квалифицирующих признаков, необходима квалификация поч. 1 ст. 162 УК.

6. Отсутствие вредных последствий в неосторожных преступлениях исключает квалификацию содеянного в качестве преступления. Так, если нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения не привело по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью человека, состав, предусмотренный ч. 1 ст. 264 УК, не образуется, возможно лишь применение мер административной ответственности при наличии состава административного правонарушения.

7. Если в результате совершения деяния наступили последствия, предусмотренные различными частями одной и той же статьи УК, содеянное подлежит квалификации только по той части статьи, которая устанавливает ответственность за причинение более тяжкого последствия. Это положение нашло отражение в ряде постановлений Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ. Так, в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 6 октября 1970 г. № 111 «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» указывается, что в случаях, когда в результате нарушения Правил дорожного движения одновременно наступили последствия, предусмотренные несколькими частями ст. 264 УК РФ, действия виновного подлежат квалификации только по той части статьи, которая устанавливает ответственность за наиболее тяжкие из наступивших последствий.

8. Если способ совершения преступления является более опасным, чем то преступление, ради совершения которого он применяется, то необходима квалификация по совокупности преступлений.

Например, если для подавления сопротивления потерпевшей при изнасиловании причиняется тяжкий вред здоровью, необходима квалификация по совокупности преступлений (ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст, 111 УК). Исключение составляют случаи, когда способ совершения преступления законодательно сопряжен с тем преступлением, ради совершения которого он применяется, в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. В таких случаях в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК квалификация по совокупности не требуется, Например, если для подавления сопротивления потерпевшей при изнасиловании виновный причинил ей смерть, не требуется квалификация по совокупности ст. 131 и 105 УК, необходима квалификация лишь по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК. Подробнее этот вопрос будет аргументирован в § 3 гл, 4 работы при рассмотрении правил квалификации при совокупности преступлений.

Из книги Уголовное право (Общая и Особенная части): Шпаргалка автора Автор неизвестен

14. Понятие объективной стороны преступления. Обязательные признаки объективной стороны Объективная сторона преступления – совокупность установленных уголовным законом признаков внешнего проявления преступного поведения.Обязательные признаки объективной стороны

Из книги Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций автора Ольшевская Наталья

15. Понятие и виды преступных последствий. Причинная связь. Факультативные признаки объективной стороны преступления Преступные последствия – вред, причиненный преступной деятельностью человека общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.Виды преступных

Из книги Экзамен на адвоката автора

Квалификация преступления Термин квалификация происходит от латинского qualificatio – что означает определение качества, оценку чего-либо. В уголовном праве под квалификацией преступлений понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия между

Из книги Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении автора Коллектив авторов

Вопрос 296. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Ее обязательные и факультативные признаки. Объективная сторона преступления – внешняя сторона процесса общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые уголовным законом

Из книги Квалификация преступления со специальным субъектом автора Павлов Владимир Григорьевич

§ 1. Понятие и значение объективной стороны преступления Объективная сторона преступления - это внешний акт общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект.Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу индивидуализирующих его

Из книги Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практическое пособие. автора Рарог Алексей Иванович

§ 5. Факультативные признаки объективной стороны и их значение Важное значение для характеристики объективной стороны имеют такие обстоятельства, как способ совершения преступления, а также место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления. Эти

Из книги Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие автора Корнеева Анна Владимировна

§ 1. Квалификация по объекту преступления Состав преступления является центральным определением в науке уголовного права и выступает как необходимое условие для квалификации преступлений. В юридической литературе понятие состава преступления определяется по-разному.

Из книги автора

§ 2. Квалификация по объективной стороне преступления Другим элементом состава преступления как уголовно-правового основания квалификации является объективная сторона преступления, определяющаяся совокупностью признаков и обстоятельств, характеризующих внешнюю

Из книги автора

§ 3. Квалификация по субъекту преступления Обязательным элементом состава преступления в уголовном праве является субъект преступления, то есть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного законом, совершившее общественно опасное деяние, за которое

Из книги автора

§ 4. Квалификация по субъективной стороне преступления Сложный вопрос в теории и практике представляет собой квалификация преступления по субъективной стороне. Вместе с тем глубокое и правильное понимание содержания субъективных признаков позволяет избегать ошибок

Из книги автора

Глава III. Квалификация преступлений по признакам субъективной

Из книги автора

§ 5. Субъективная сторона и квалификация неоконченного преступления Как русскими, так и советскими юристами высказывалась мысль о том, что покушение на преступление возможно не только с прямым, но и косвенным умыслом. Однако эта мысль не получила признания, и в

Точное определение объекта преступления во многом способствует правильной квалификации общественно опасного деяния. Н.И. Коржанский в связи с этим отмечал, что без выявления того объекта, на который было направлено преступное деяние, не может быть выяснена социальная сущность этого преступления, его общественная опасность, а стало быть, не может быть дана правильная юридическая оценка.

Хотя, как следует из опубликованной в различных источниках судебной практики, квалификационные ошибки при определении объекта преступления, допущенные судами, в среднем составляют 2 – 3 % от общего числа квалификационных ошибок, последствия таких ошибок оказывают существенное негативное влияние на соблюдение принципа законности в применении уголовного закона (ч. 2 ст. 3 УК).

Полнота выявления и установление юридической тождественности признаков объекта преступных посягательств в рамках конкретных групп социальных правоотношений, защищаемых уголовным законом, приобретают особую актуальность и значимость в условиях проведенной в Республике Беларусь коренной реформы уголовного законодательства, следствием чего явилось принятие в 1999 г. нового Уголовного кодекса, в котором не только была значительно расширена сфера общественных отношений, охраняемых нормами уголовного закона, но и принципиально изменена расстановка приоритетов, подлежащих защите.

Реализуя положения Конституции РБ, разработчики УК отдали приоритет защите интересов личности, затем общественным отношениям, и далее следуют интересы государства. Включение в УК значительного числа новых видов преступлений, новых глав, ранее неизвестных УК БССР 1960 г., отсутствие следственно-судебной практики применения уголовно-правовых новаций в определенной степени оказало влияние на рост квалификационных ошибок при определении объектов преступлений.

Частично в ранее рассмотренных вопросах нами был выделен ряд условий, учет которых является обязательным в квалификации преступлений по признакам объекта. С точки зрения практической значимости, уместно дополнить предмет настоящего лекционного материала другими положениями, выработанными как наукой уголовного права, так и судебной практикой, которые в совокупности позволят максимально полно рассмотреть и исследовать все спорные квалификационные ситуации и подвести таким образом определенные итоги.

1) Распространенным проблемным условием в вопросах правильной квалификации преступлений по признаком объекта является общепризнанное положение, что объект пре­ступления – это «не фактическое обстоятельство преступления, а охраняемое уголовным законом общественное отношение, поэтому в принципе оно не может быть «обнаружено» непосредственно (измерено, подсчитано, взвешено, осязаемо, зафиксировано физически, доступно для восприятия и пр. – уточн. автора ), а всегда является суждением, вытекающим из анализа фактических обстоятельств совершения преступления».

Например, имеет место факт обнаружения трупа с признаками насильственной смерти. Возможно ли в рамках только этой информации установить точно объект преступления, допустим, сделать вывод, что имело место простое убийство, подлежащее квалификации по признакам ч. 1 ст. 139 УК (объект – отношения, обеспечивающие жизнь человека)? Чаще всего в отрыве от исследования других обстоятельств достаточных оснований для подобного вывода не имеется. Ведь смерть могла явиться следствием совершения другого вида преступления, конструкция объективной стороны которого или обязательно, или на факультативном уровне допускает возможность наступления смертельного исхода, например, ст.ст. 139 – 146 УК (Убийство; Убийство матерью новорожденного ребенка; Убийство, совершенное в состоянии аффекта; Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление; Убийство при превышении пределов необходимой обороны; Причинение смерти по неосторожности; Доведение до самоубийства; Склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 156 (Незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть женщины), ч. 3 ст. 166 (Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), ч. 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)), ч. 3 ст. 181 (Торговля людьми), ч. 3 ст. 181-1 (Использование рабского труда), ч. 3 ст. 182 (Похищение человека), ч. 1 ст. 266 (Прием в эксплуатацию экологически опасных объектов), ч. 3 ст. 289 (Терроризм), ч. 3 ст. 291 (Захват заложников), 300 (Ненадлежащее хранение оружия), ст.ст. 301 – 304, 306, 309, 317, 325, 336, 356, ч. 3 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), ст. 359 (Террористический акт), ч. 2 ст. 360 (Диверсия), ст. 362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел) и др. Следовательно, разными будут и объекты уголовно-правовой охраны, что видно исходя из места расположения приведенных выше видов преступлений в соответствующих главах.

На основании изложенного предложим конструкцию первого вывода. Содержание первичных данных об условиях и обстоятельствах совершенного общественно опасного деяния (осмотр места происшествия, показания потерпевших, свидетелей, иные сведения, полученные в процессуальном порядке) далеко не всегда позволяет сформировать точное представление об объекте преступления. В таких ситуациях дополнительным источником информации являются сведения, полученные при исследовании признаков, относящихся к другимэлементам состава преступления.

2) По мнению В.Н. Кудрявцева, правильное установление способа воздействия в некоторых случаях позволяет сделать обоснованный вывод об объекте или хотя бы о примерном круге объектов преступного посягательства.

Способы воздействия на предмет могут быть различными. В частности, нарушение охраняемых уголовным законом общественных отношений во многих составах преступлений с учетом особенностей конструкции их объективной стороны возможно только путем физического воздействия на субъекта (носителя) охраняемых уголовным законом общественных отношений (убийство, причинение телесных повреждений различной степени тяжести и др.). В то же время при совершении таких преступлений, как угроза убийством, оскорбление, клевета, воздействие выражается только в психической формеи т.д.

Изменение физических свойств предмета имеет место в условиях, например, совершения общественно опасных посягательств при умышленном (неосторожном) поврежденииили уничтожении имущества (ст.ст. 218, 219 УК), умышленном уничтожении либо повреждении историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности (ст. 344 УК), диверсии (ст. 360 УК) и др.

При совершении ряда преступлений происходит трансформация (изменение)вида и содержания предмета преступления. Это видно на примере ст. 221 УК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг), ст. 227 УК (Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг), ст. 259 УК (Фальсификация средств измерения), ст. 262 УК (Подделка проездных документов) 427 УК (Служебный подлог), и др.

При совершении, в частности, хищения автомобиля изменяется социальный статус предмета преступления, и содеянное подлежит квалификации по признакам ст.ст. 205 – 210 УК. В случае же его поджога (изменение физических свойств) квалификация содеянного будет уже иная (ст.ст. 218 – 219 УК).

3) Ранее нами рассматривались признаки такого правового явления, как потерпевший в его уголовно-правовом понимании, правильное установление признаков которого имеет принципиальное значение в вопросах квалификации преступления по признакам объекта.

Здесь прежде всего следует юридически грамотно определить различия между уголовно-правовым и уголовно-процессуальным понятием потерпевшего. Смоделируем ситуацию. При умышленном причинении телесных повреждений гражданину Н. в рамках осуществления квалификации он представляет для нас практический интерес прежде всего как потерпевший (фактически предмет) в уголовно-правовом смысле , так как совершенным преступлением причинен физический вред анатомической целостности человека. Соответственно при отсутствии другой специальной мотивации преступных действий квалификация содеянного будет осуществляться на общих основаниях с учетом тяжести причиненных телесных повреждений (легкие – ст. 153, менее тяжкие – ст. 149, тяжкие – ст. 147 УК).

Вторая ситуация. Некто П. совершил кражу у Н. принадлежащего ему на законных основаниях пятизарядного нарезного карабина (ст. 294 УК). В этой ситуации в процессе проводимой квалификации содеянного первостепенное значение будут иметь не признаки Н. как потерпевшего, который в нашем примере выступит таковым уже не в уголовно-правовом,а в уголовно-процессуальном понимании (физическим лицом, которому причинен имущественный вред), а признаки предмета преступления (охотничьего карабина), относящегося к огнестрельному оружию. Следовательно, содеянное с учетом специальных признаков предмета (объекта) общественных отношений подлежит квалификации не по общей норме,устанавливающей ответственность за хищение имущества путем кражи (ст. 205 УК – Кража), а по специальной норме (ст. 294 УК – Хищение огнестрельного оружия…».

4) Вместе с тем следует отметить, что если брать за основу только один вид воздействия на субъекта общественного отношения, вполне возможна ошибка в квалификации содеянного. Рассмотрим это на примере. В ряде норм Особенной части УК диспозиции предусматривают умышленное противоправное лишение жизни другого человека, которое может быть выполнено, допустим, с использованием огнестрельного оружия: ст. 139 УК (Убийство), ст. 124 УК (Террористический акт против представителя иностранного государства), ч. 3 ст. 289 УК (Терроризм), ст. 362 УК (Убийство сотрудника органов внутренних дел). Здесь вид воздействия одинаковый (лишение жизни с использованием пистолета), однако преступление может быть направлено на изменение различных общественных отношений, охраняемых не только различными нормами Особенной части УК, но и расположенных в разных главах УК (ст. 139 УК в гл. 19 «Преступления против жизни и здоровья», ст. 362 УК в гл. 33 «Преступления против порядка управления» и др.).

5) Во многих составах отдельные физические свойства потерпевшего в его уголовно-правовом понимании (пол, возраст, состояние здоровья и др.) являются признаками, прямо влияющими на точность квалификации. Например, для квалификации содеянного по ст. 169 УК (Развратные действия) возраст потерпевшего должен быть не выше 16 лет, при квалификации изнасилования потерпевшим должно быть только лицо женского пола. Для квалификации содеянного по ст. 161 УК (Неоказание помощи больному) необходимо установить, что потерпевший был именно больным и нуждался в такой помощи, что охватывалось сознанием виновного лица.

6) В конструкции ряда составов преступлений законодатель включил квалифицирующие признаки, характеризующие именно физическое или психическое состояние потерпевшего. Например, в таких преступлениях, как убийство или изнасилование состояние беспомощности потерпевшего прямо указано в норме и является квалифицирующим (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК) или факультативным признаком наряду с другими признаками (ч. 1 ст. 166 УК). Состояние заведомой беременности потерпевшей при ее убийстве закон признает обстоятельством, отягчающим ответственность (п. 3 ч. 2 ст. 139 УК).

7) Предшествующее содержание и характер взаимоотношений между виновным и потерпевшим в отдельных составах имеет определяющую роль в квалификации. Например, конфликт между двумя лицами, основанный на личных неприязненных отношениях, при отсутствии других обстоятельств, как правило, исключает квалификацию содеянного по признакам ст. 339 УК (Хулиганство). Установление факта использования виновным лицом состояния служебной, материальной или иной зависимости является обязательным условием для квалификации содеянного по ст. 170 УК (Понуждение к действиям сексуального характера).

8) Профессиональная или общественная деятельность потерпевшего, связанная с выполнением им гражданского долга,также может являться основным (главным) условием для правильной квалификации. Так, например, убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или общественного долга подлежит квалификации по п. 10 ч. 2 ст. 139 УК, убийство работника милиции в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка – по ст. 362 УК, насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, – по ст. 366 УК, насилие в отношении судьи или народного заседателя – по ст. 388 УК и др.

9) В ст. 33 УК законодатель обозначил исчерпывающий перечень преступлений (27 видов), уголовная ответственность за которые может наступать только при наличии выраженного в установленном УПК порядке требования лица, пострадавшего от преступления (ч. 1 ст. 149, ст. 150 и др.).

10) Правильная квалификация отдельных составов преступлений с учетом особенностей содержания объективной стороны напрямую зависит от точного установления правоприменителем следующего обстоятельства: было ли выражено потерпевшим отсутствие согласия на совершение в отношении него определенных действий.

Например, ст. 166 УК устанавливает уголовную ответственность за половое сношение вопреки воле потерпевшейс применением насилия или угрозой его применения. Ответственность за нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан наступает только при условии, если вторжение в жилище было осуществлено вопреки воле проживающих в нем лиц (ст. 202 УК). Диспозиция ст. 177 УК в качестве обязательного условия наступления уголовной ответственности предусматривает разглашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя или усыновленного (удочеренной).

11) Свойства предмета также могут иметь определяющее значение при квалификации. В подобных ситуациях квалификация должна быть нацелена на выявление специфических признаков предмета преступления, так как от их наличия или отсутствия прямо зависит решение вопроса о квалификации содеянного по норме УК, объект которой дополнен законодателем специальными признаками. Например, изъятый при личном обыске порошок белого (серого) цвета будет являться основанием для вывода о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров), если будет установлена его принадлежность к наркотическим средствам.

Таким же образом (по свойствам предмета) будет проводиться различие между кражей обычных лекарственных средств и кражей наркотических веществ, что, соответственно, повлечет и различную квалификацию содеянного: в первом случае квалификация по ст. 205 УК (Кража), во втором – по ст. 327 (Хищение наркотических средств). Другой пример – умышленное уничтожение обычного имущества (ст. 218 УК) и те же действия, выразившиеся в умышленном уничтожении историко-культурных ценностей (ст. 344 УК).

12) В ряде уголовно-правовых норм (их немного) законодатель дает точное обозначение предмета преступления. Например, в ч. 2 ст. 228 УК указан исчерпывающий перечень объектов материального мира (предметов), перемещение которых с нарушением установленного порядка в любых объемах (размерах, количестве) образует состав оконченной контрабанды. Следовательно, аналогичные действия в отношении иных объектов материального мира, не входящих в перечень ч. 2 ст. 228 УК, подлежат квалификации с учетом установленных законом количественных характеристик и при отсутствии квалифицирующих признаков не по ч. 2, а по ч. 1 ст. 228 УК (Контрабанда).

13) В следственно-судебной практике при исследовании всех признаков объекта (предмета) преступления нередко допускаются квалификационные ошибки, связанные с неправильным применением положений института множественности преступлений. Например, свойство предмета может явиться основанием для квалификации содеянного по совокупности преступлений. Так, убийство с использованием похищенного пистолета будет квалифицироваться по ст. 139 УК и ст. 294 УК. Аналогичные ситуации могут иметь место при одновременном посягательстве на основной и дополнительный непосредственный объекты, каждый из которых охраняется самостоятельной уголовно-правовой нормой, например, разбой, сопряженный с посягательством на жизнь человека (ч. 3 ст. 207 УК и ст. 139 УК).

Более подробно особенности квалификации в условиях множественности преступлений будут рассматриваться в теме № 11 «Квалификация в условиях множественности преступлений».

Вопросы к практическим занятиям

1. Дайте определение понятия объекта в уголовном праве.

2. Раскройте содержание уголовно-правовых отношений.

3. По каким признакам наука уголовного права разделяет объекты на виды?

4. Выделите основные признаки общего и видового (типового) объекта и проведите их сравнительный анализ.

5. Сформулируйте определение и раскройте содержание родового объекта. Каково его общее значение в квалификации преступлений?

6. Перечислите основные отличительные признаки непосредственного объекта, проведите сравнительный анализ с родовым объектом.

7. Какова структура непосредственного объекта?

8. Назовите признаки, на основании которых в науке выделяются такие разновидности непосредственного объекта, как основной и дополнительный непосредственный объекты.

9. Перечислите основные отличия между дополнительными обязательным и факультативным объектами.

10. Охарактеризуйте признаки предмета преступления.

11. По каким основаниям в уголовном праве выделяют такое правовое явление, как потерпевший от преступления? В чем его отличие от предмета преступления?

12. Как влияет на квалификацию анализ различных вариантов способа воздействия на объект уголовно-правовой охраны?

13. Назовите особенности квалификации преступлений в зависимости от наличия у объекта специальных признаков.

14. Проведите анализ норм, в конструкцию которых включены признаки, характеризующие физическое или психическое состояние потерпевшего от преступления и назовите их влияние на квалификацию.

15. Может ли влиять на квалификацию характер предшествующих взаимоотношений субъекта преступления с потерпевшим от преступления? Приведите конкретные примеры.

16. Каково значение ст. 33 УК в правовой оценке содеянного?